ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
 
                        П О С Т А Н О В А
                          ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
 
 16.09.2004                                      Справа N 46/54-03
 
         (ухвалою Судової палати у господарських справах
              Верховного Суду України від 18.11.2004
         відмовлено у порушенні провадження з перегляду)
 
 
     Вищий господарський суд  України  у  складі  колегії  суддів:
Дерепи В.І.   -   головуючого   (доповідача),   Бур'янової   С.С.,
Шульги О.Ф.,
     за участю повноважних представників:
     позивача - Черкашеної М.О.
     відповідача - Монагарової О.Я.
     розглянувши касаційну скаргу  ТОВ  "Людмила-129"  на  рішення
господарського  суду Харківської області від 8 жовтня 2003 року та
постанову Харківського  апеляційного   господарського   суду   від
17 травня  2004  року  у справі за позовом Управління комунального
майна та    приватизації    Харківської    міської     ради     до
ТОВ "Людмила-129"  про  дострокове  розірвання  договору оренди та
виселення, В С Т А Н О В И В:
 
     У вересні 2003 року позивач звернувся до господарського  суду
Харківської  області з позовом до ТОВ "Людмила-129" про дострокове
розірвання договору оренди N 591 від 21.06.1994 року та  виселення
із нежитлових  приміщень,  розташованих  за  адресою:  м.  Харків,
вул. Сумська, 71.
 
     Рішенням господарського суду Харківської області від 8 жовтня
2003  року  позов задоволено.  Розірвано договір оренди нежитлових
приміщень N 591 від 21.06.1994 року,  укладений між  позивачем  та
відповідачем.   Відповідача   виселено   з   нежитлових  приміщень
загальною площею  152,5  кв.  м,  які  розташовані   за   адресою:
м. Харків,  вул. Сумська, 71 та зобов'язано передати ці приміщення
позивачеві.
 
     Постановою Харківського апеляційного господарського суду  від
17 травня 2004 року рішення суду залишено без змін.
 
     Не погоджуючись   з  судовими  рішеннями,  ТОВ  "Людмила-129"
просить їх  скасувати,  посилаючись  на  неправильне  застосування
судами норм матеріального і процесуального права.
 
     У відзиві   на   касаційну   скаргу   позивач  просить  в  її
задоволенні відмовити,  оскільки вважає,  що постанова апеляційної
інстанції прийнята у відповідності до норм діючого законодавства.
 
     Обговоривши доводи   касаційної  скарги,  вивчивши  матеріали
справи,  суд вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з
наступних підстав.
 
     Відповідно до  ст.  161  ЦК  України ( 1540-06 ) (1540-06)
         зобов'язання
повинні  виконуватись  належним  чином  і  в  установлений   строк
відповідно до вказівок закону,  акту планування,  договору,  а при
відсутності таких вказівок -  відповідно  до  вимог,  що  звичайно
ставляться.
 
     Згідно ст.  162  ЦК  України ( 1540-06 ) (1540-06)
         одностороння відмова
від виконання зобов'язання і одностороння зміна умов  договору  не
допускаються.
 
     Як встановлено судом,  згідно умов договору оренди нежитлових
приміщень N 591 від 21 червня 1994 року,  укладеного між сторонами
у справі,  відповідачу було надано в тимчасове платне користування
нежитлове приміщення площею 152,5 кв.  м., розташоване за адресою:
м. Харків, вул. Сумська, 71.
 
     Відповідно до   п.   3.1.3   вказаного  договору,  відповідач
зобов'язаний був своєчасно та в повному обсязі сплачувати  орендну
плату за користування об'єктом оренди.
 
     Згідно з  п.  4.1.4  додаткової  угоди до даного договору від
04.02.1997 року, орендна плата вноситься щомісячно протягом перших
п'яти діб кожного наступного місяця.
 
     Судом першої  інстанції правильно встановлено,  а апеляційним
підтверджено,  що в період дії договору  оренди  відповідач  своїх
зобов'язань,  передбачених договором оренди щодо своєчасної сплати
орендної плати, не виконав.
 
     Крім того,  судами  першої  та  апеляційної  інстанцій  вірно
визнані   безпідставними   посилання   відповідача   на  існування
переплати,  яка як зайво сплачена сума  повинна  була  автоматично
зараховуватися в рахунок наступних платежів,  відповідно до пункту
16 Методики розрахунку і  порядку  використання  плати  за  оренду
державного   майна,  затвердженої  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 04.10.1995 року N 786 ( 786-95-п ) (786-95-п)
        .
 
     Проте, у цьому пункті Методики зазначено,  що  суми  орендної
плати,   зайво   перераховані   до   бюджету   або  орендодавцеві,
зараховуються  в  рахунок  наступних  платежів,  або  повертаються
платникові  в  5-денний  термін  від  дня одержання його письмової
заяви,  тобто письмове звернення орендаря  є  обов'язковим,  як  у
випадку  повернення  йому  зайво  сплачених  сум,  так і у випадку
зарахування їх в рахунок наступних платежів.
 
     Як вбачається  з  матеріалів  справи,  відповідач  з   такими
заявами до орендодавця не звертався, відповідно, зарахування зайво
сплачених  коштів  на  рахунок  позивача  не  здійснювалось,  тому
зобов'язання  орендаря  перед  орендодавцем  не  можуть  вважатися
виконаними належним чином.
 
     Відповідно до   п.   3.1.6    спірного    договору    оренди,
переобладнання    орендованого    приміщення   відповідачем   може
здійснюватися виключно з письмового дозволу позивача.
 
     Суди першої та апеляційної  інстанцій,  при  розгляді  справи
правильно   встановили   той   факт,   що  перевіркою,  здійсненою
Управлінням комунального майна та приватизації Харківської міської
ради,  було  встановлено,  що в орендованих нежитлових приміщеннях
відповідачем  були  зроблені  антресольні  поверхи   без   дозволу
позивача.
 
     З висновку   судової   будівельно-технічної   експертизи  від
29.03.2004 року не зрозуміло чи є влаштування зазначеної антресолі
у приміщенні перукарні переобладнанням такого приміщення, оскільки
на  час   проведення   експертизи   конструкції   антресолі   були
демонтовані.
 
     Наданий відповідачем     технічний     висновок     Інституту
"Харківпроект" за 2002 рік, на який він посилається як на підставу
своїх заперечень факту переобладнання,  не може вважатись належним
доказом,  оскільки  метою  вказаного  висновку   було   визначення
технічного  стану будівельних конструкцій подальшого використання,
а   не   визначення,   чи   є   будівництво   вказаного    поверху
переобладнанням орендованого приміщення.
 
     Таким чином,   у   рішенні,  залишеним  без  змін  постановою
апеляційної інстанції,  суд вірно застосував  норми  матеріального
права  і  обгрунтовано  задовольнив  позовні  вимоги  позивача про
розірвання договору оренди та виселення відповідача  із  займаного
ним нежитлового приміщення.
 
     За таких обставин, судові рішення відповідають вимогам закону
і обставинам справи, тому підстав для їх зміни немає.
 
     Керуючись ст.ст.  111-5,  111-7, 111-9, 111-11 Господарського
процесуального      кодексу     України     ( 1798-12  ) (1798-12)
        ,     суд
П О С Т А Н О В И В:
 
     Рішення господарського суду Харківської області від 8  жовтня
2003  року  та  постанову Харківського апеляційного господарського
суду від 17 травня 2004 року залишити без змін, а касаційну скаргу
ТОВ "Людмила-129" - без задоволення.